реферат бесплатно, курсовые работы
 

Правонарушение

Правонарушение

План

Введение

I. Понятие и признаки правонарушения. Состав правонарушения

II. Виды правонарушений

III. Причины и условия правонарушений в современном российском

обществе

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Веками лучшие умы человечества ломали головы над причинами

правонарушений в обществе и путями их устранения.

На сегодняшний день эта проблема остается в юридической науке столь же

сложной и противоречивой, как и ранее. Ее актуальность несомненна.

Правонарушения существовали всегда. Поэтому нельзя не согласиться с

французским социологом Эмилем Дюркгеймом, который считал, что преступления

являются элементом любого здорового общества. Следовательно, полностью

искоренить преступления не может ни одно общество. Они были, есть и будут

всегда.

Именно поэтому необходимо постоянное формулирование новых

теоретических концепций борьбы с правонарушениями, разработка новых методов

и мероприятий. Ведь преступность, как и любое социальное явление, постоянно

развивается, принимает новые формы.

Степень изученности этой проблемы достаточна велика, но, тем не менее,

это не приводит к значительному снижению числа различных правонарушений,

степени их жестокости.

Те или иные криминологические концепции высказывались еще древними

мыслителями. Первые теоретические построения в этой области мы находим еще

у Платона и Аристотеля. Над этим задумывались древнегреческие философы

Платон и Аристотель, а несколько столетий спустя Ш.Л. Монтескье, Г. Гегель,

К Кант, социалисты-утописты Т. Мор, Т. Кампанелла, Ш. Фурье, Сен-Симон,

юрист Ч. Беккариа, мыслители и писатели Вольтер и Ж.Ж. Руссо,

основоположники марксистского учения К. Маркс и Ф. Энгельс, в нашей стране

– Радищев, а также революционные демократы – Герцен, Белинский,

Чернышевский, Добролюбов, Писарев и многие другие.

Самостоятельная наука о преступности и ее причинах сформировалась лишь

во второй половине XIX века, и получила название криминология. Некоторое

время ее называли также уголовной этиологией, уголовной социологией или

биологией – в зависимости от того, специалистами каких наук являлись

изучавшие преступность ученые.

При написании данной курсовой работы я использовала нормативно-правовые

акты, такие как Уголовный кодекс РФ, Кодекс РСФСР об административных

правонарушений; также различные учебные пособия по теории государства и

права (в частности «Теорию государства и права» под редакцией Бабаева В.

К.) и статьи.

Главной целью написания работы является изучение правонарушений в

обществе, то есть, раскрытие социальной сущности этого явления. Но для

того, чтобы анализировать их социальную сущность, необходимо, прежде всего,

знать, что такое правонарушение.

Иначе говоря, следует исследовать и охарактеризовать признаки

правонарушения, которые отличают их от других общественных явлений;

рассмотреть и классифицировать различные виды правонарушений и выявить

причины их существования; что является задачей данной курсовой работы.

I. Понятие и признаки правонарушения. Состав

правонарушения.

Правила, регулирующие поведение людей, действия социальных групп,

коллективов, организаций, в своей совокупности составляют юридические

нормы. Целостная, динамическая система норм является необходимым условием

жизни общества, средством общественного управления, организации и

функционирования государства, обеспечения согласованного взаимодействия

людей, прав человека.

Нормы по своей природе означают определённый стандарт поведения. При

выделении разновидностей норм учитывается способ осознания и регулирования

поведения, формы санкций за несоблюдение норм.

Человек, в своём поведении может либо придерживаться этих норм, либо

отступать от них. Однако несоблюдение ряда данных предписаний вызывает

применение различных санкций в отношении лица их нарушившего. Применение

санкций регламентируется различными документами, принятыми в данном

обществе, с учётом его особенностей (национальных, территориальных и др.).

В нашей стране санкции за нарушение правовых норм (правонарушения)

определяются Уголовным Кодексом, Кодексом об административных

правонарушениях, Гражданским Кодексом.

Правонарушение, есть нарушение права, акт, противный праву, его нормам,

закону. Совершить правонарушение - значит «преступить» право.

Каждое отдельное правонарушение конкретно: оно совершается конкретным

лицом, в определённом месте и времени, противоречит действующему правовому

предписанию, характеризуется точно определёнными признаками.

Правонарушение — это общественно опасное, виновное, противоправное деяние,

наносящее вред личности, собственности, государству или обществу в

целом.[1]

Исходя из данного определения, можно выделить основные признаки

правонарушения.

Правонарушения обладают общественно опасным характером, то есть наносят

вред или создают опасность вреда для личности, собственности, государства

или общества. Вред - совокупность отрицательных последствий правонарушений

и обязательный признак каждого правонарушения. Вред может иметь

материальный (ущерб, нанесенный собственности) или моральный (хулиганство в

проявлении унижения достоинства) характер, восстановимым или нет, ощущаемым

отдельными гражданами, коллективом и обществом в целом. Безвредных или

безразличных для государства, граждан правонарушений не существует.

Правонарушения носят противоправный характер. Противоправность, в

отличие от общественной опасности является внешней чертой, означающей, что

правонарушение – это действие, прямо запрещенное правом (деяния, не

предусмотренные правовыми нормами либо не нарушающие требований правовых

норм, не могут считаться правонарушениями).

Правонарушения совершаются только людьми. Правонарушением является

деяние деликтоспособного лица. Деликтоспособностью называется признанная

законом способность лица сознавать значение своих противоправных действий и

нести за них юридическую ответственность. Деликтоспособны все вменяемые

лица, достигшие определенного возраста (за совершение некоторых

преступлений - с 14 лет, за остальные преступления и за административные

проступки - с 16 лет).[2]

Правонарушение может составить только акт поведения, внешне выраженный

правонарушителем (действие или бездействие). Нельзя считать правонарушением

не проявленные через поступки мысли, чувства. Мысли сами по себе не могут

быть четким и объективным критерием общественной опасности и

противоправности. Мыслительные процессы не регулируются правом, но их

появление в поведении может иметь юридическую квалификацию. Деяние

обусловлено сознанием и волей человека. Именно благодаря сознанию действие

обретает характер человеческого поведения. Без сознания и воли нет

поведения, поступка, деяния, а, значит, нет и правонарушения.

Идея о том, что человек отвечает только за свои поступки, а не за

убеждения, за намерения, была обстоятельно изложена Гегелем в «Философии

права». Позже К. Маркс выразил ее словами:

«Помимо своих действий я совершенно не существую для закона, совершенно

не являюсь его объектом... Законы, которые делают главным критерием не

действия как таковые, а образ мыслей действующего лица, — это не что иное,

как позитивные санкции беззакония».[3]

Правонарушение – это виновное деяние. Поскольку право регулирует

волевое поведение людей, о правонарушении можно говорить только тогда,

когда от воли человека зависело - поступить правомерно или неправомерно, и

избран второй вариант в ущерб первому. Соответственно не являются

правонарушениями, хотя бы и противоречащие праву, деяния малолетних, а

также лиц, признанных невменяемыми (тех, кто во время совершения деяния не

могли отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими вследствие

душевной болезни или иного болезненного состояния). Не является

правонарушением и так называемый несчастный случай - причинившее вред

происшествие, ставшее результатом стечения объективных обстоятельств,

исключающих чью-либо вину, а также убийство, совершенное в состоянии

необходимой обороны.

Необходимо также отметить, что деяние может считаться правонарушением

только при наличии всех вышеперечисленных признаков, а также при наличии

всех элементов состава правонарушения.

Состав правонарушения – совокупность элементов, при наличии которых

возможны юридическая ответственность и наказание.[4]

Элементами состава правонарушения являются:[5]

1. Объективная сторона правонарушения – внешнее проявление

противоправного деяния. Именно по этому элементу судят о том,

произошло ли правонарушение и какой вред оно причинило. Объективная

сторона правонарушения включает в себя:

Деяние – поведение, находящееся под контролем воли и разума человека и

выражающееся в действии или бездействии.

Противоправность деяния – противоречие его предписаниям юридических норм,

и, следовательно, запрещенность правом.

Вред – неблагоприятные и нежелательные последствия, наступающие в

результате правонарушения. Последствия могут носить имущественный, личный и

иной характер.

Связь между деянием и наступившим вредом. Необходимо наличие причинно-

следственной связи.

2. Объект правонарушения – те явления окружающего мира, на которые

направлено противоправное деяние. К таким объектам могут относиться

общественные отношения, дисциплина труда, правосудие, отношения

собственности, а также конкретные блага, личность, ее здоровье,

имущество, достоинство и т. д.

3. Субъективная сторона правонарушения – ее основная составляющая - вина

(отношение лица к совершенному правонарушению).

Субъективная сторона правонарушения воплощена в понятии

деликтоспособности правонарушителя. Это означает, что правонарушением

признается лишь виновное деяние, т.е. такие действия, которые в момент их

совершения находились под контролем воли и сознания лица. Отсутствие

свободной воли - возможности выбрать иной (правомерный) вариант действий

вследствие невменяемости, малолетнего возраста, физического или

психического воздействия и пр. - являются юридическим условием, при котором

деяние правонарушением не признается, даже если оно имело вредные

последствия.

Вина - важнейшая составная часть субъективной стороны правонарушения.

В качестве ее дополнительных элементов в научной и учебной литературе

рассматривают цель и мотивы совершения правонарушения. Их называют

факультативными, иными словами, не всегда необходимыми для признания того

или иного деяния правонарушением элементами.

Примером использования таких элементов может служить квалификация

ряда преступлений, совершаемых в экономической, финансовой и некоторых

других сферах жизни общества. В частности, для квалификации по французскому

уголовному законодательству вымогательства, шантажа, мошенничества и

некоторых других преступлений требуется в обязательном порядке установление

корыстной цели. Для признания такого, например, противоправного деяния,

как обман лица «путем использования вымышленного имени или вымышленной

должности или положения, либо путем злоупотребления подлинной должностью

или положением, либо путем использования обманных действий», в качестве

мошенничества требуется помимо всего прочего наличие корыстной цели. Она

заключается в том, «чтобы побудить это лицо в ущерб себе или какое-либо

имущество, оказать услугу или предоставить какой-либо документ, содержащий

обязательство или освобождение от обязательства».

Вина в зависимости от психического отношения лица к совершенному

правонарушению, может иметь различные формы:

- умысел – лицо не только осознает противоправность деяния и возможность

наступления вследствие него неблагоприятных последствий, но и желает

(прямой умысел) или сознательно допускает (косвенный умысел) возможность

их наступления.

- неосторожность

Небрежность – лицо не сознает либо недостаточно сознает общественную

опасность своих деяний, хотя при необходимой внимательности и

предусмотрительности должно и могло их предвидеть.

Самонадеянность (легкомыслие) – лицо предвидит общественно вредные

последствия своего поведения, но без достаточных к тому оснований

самонадеянно рассчитывает на возможность их предотвращения.

4. Субъект правонарушения – лицо, совершившее виновное, противоправное

деяние – правонарушитель. Субъектом правонарушения может быть только

деликтоспособное лицо.

Не все вопросы, касающиеся субъекта правонарушения, решены в

юридической теории и практике однозначно. Имеются расхождения в понимании

субъекта правонарушения в уголовном и гражданском праве. Если в уголовном

праве субъект преступления и субъект ответственности совпадают (т.е.

ответственности подлежит физическое лицо, совершившее данное преступление),

то в гражданском праве имущественную ответственность может нести не только

совершивший гражданско-правовой деликт. Достаточно сложным является вопрос

о признании субъектом правонарушения коллектива людей. В действующем

уголовном праве это вопрос решается однозначно - таковым является

физическое лицо. Даже если преступление совершено группой лиц, то каждый

его участник отвечает лишь за то, что совершил лично, и не связан

солидарной ответственностью. Что касается иных отраслей права, то здесь

мнения специалистов разделились. Одна группа ученых склонна признавать

коллектив людей субъектом правонарушения, друга - исходит из

противоположного мнения. В любом случае, действия коллективных субъектов

при определенных условиях могут признаваться противоправными и

соответственно влечь некоторые правоограничения.

II. Виды правонарушений

Правонарушения классифицируются по разным основаниям: в зависимости

от характера правонарушений, степени их вредности и опасности для

общественных отношений, а также от характера применяемых санкций за их

совершение. Согласно данному критерию все правонарушения делятся на

преступления и проступки.

Определяя степень общественной опасности, используют следующие

критерии:

1) Значимость регулируемого правом общественного отношения, ставшего

объектом противоправного посягательства.

Объектами преступных посягательств, как правило, являются наиболее важные

общественные отношения, интересы и блага (жизнь и здоровье человека, его

честь и достоинство, безопасность государства, собственность и др.).

Посягательства в сферах трудовых отношений, охраны природной среды и

некоторых других, считаются менее значимыми, и, следовательно, признаются

проступками, а не преступлениями.

2) Размер причиненного ущерба.

Если этот ущерб значителен, то законодательство признает деяние

преступлением, иначе – проступком.[6]

3) Способ, время и мотив совершения правонарушения.

Неисполнение приказа военнослужащим, например, может быть признано

дисциплинарным проступком, но то же деяние, совершенное группой лиц,

группой лиц по предварительному сговору ни организованной группой, а равно

повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок до пяти

лет.[7] Нарушение правил рыболовства (в том числе и незаконная добыча рыбы)

— это административный проступок.[8] Та же незаконная добыча рыбы, но

совершенная в местах нереста или на миграционных путях к ним, уже

квалифицируется по ст. 256 УК РФ как преступление.

Распространенность определенного вида проступков также резко повышает их

общественную опасность и может приводить к законодательному «переводу»

проступка в разряд преступлений, а Уголовный кодекс пополнится в этом

случае новым составом преступления.

4) Личность правонарушителя.

Проступки, в отличие от преступлений, не выражают общественной опасности

самой личности. Но личность, неоднократно нарушающая юридические нормы,

становится общественно опасной, и ее последующие правонарушения

расцениваются уже не как проступки, а как преступления. Так, разовые

уклонения родителя от уплаты по решению суда средств на содержание

несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших

восемнадцатилетнего возраста, — это гражданско-правовые проступки. Злостное

же уклонение родителя от уплаты таких сумм признается законом преступлением

и влечет уголовную ответственность.[9] На общественную опасность личности

указывают также неснятая и непогашенная судимость, состояние алкогольного

или наркотического опьянения, особо активная роль в совершении преступления

и т.д.

Преступлениями называются запрещенные уголовным законом общественно

опасные, виновные деяния, наносящие существенный вред общественным

отношениям и сложившемуся в обществе порядку. За любые преступления

применяются наиболее строгие меры государственного принуждения - уголовно-

правовые санкции, устанавливающие значительные ограничения на поведение и

правовой статус лиц, виновных в их совершении. Преступление – это наиболее

тяжкий вид правонарушения.

По своему характеру преступления всегда являются уголовными

правонарушениями. Государственно-правовая теория и практика большинства

стран исходят из того, что за пределами противоправных деяний,

предусмотренных уголовным законодательством, правонарушений,

квалифицируемых как преступления, нет и не может быть.

За преступления применяются наказания - наиболее строгие меры

государственного принуждения, существенно ограничивающие правовой статус

лица, признанного виновным в совершении преступления (лишение или

ограничение свободы, длительные сроки исправительных работ или лишение

каких-либо специальных прав, крупные штрафы и др.). За особо тяжкие

преступления, посягающие на жизнь, применяется исключительная мера

наказания - смертная казнь.

Уголовное наказание применяется не только за совершение преступления,

но и за покушение, приготовление, соучастие, а по некоторым составам и за

укрывательство и недонесение о преступлении. Давность привлечения к

уголовной ответственности в зависимости от тяжести преступления может

достигать пятнадцать лет (к лицам, совершившим преступления против мира и

человечества, сроки давности не применяются).

Признать виновным в совершении преступления и назначить наказание

может только суд в установленной для того процессуальной форме (по уголовно-

процессуальному кодексу).

Отбывание наказания регулируется специальным (уголовно-исполнительным)

законодательством. После отбытия наказания у лица, осужденного за

преступление, длительное время (в зависимости от тяжести преступления и

соответственно отбытого наказания) сохраняется «судимость» - особое

правовое состояние, являющееся отягчающим обстоятельством при повторном

преступлении, отражающееся на моральном и правовом статусе лица,

считающегося судимым.

УК РФ классифицирует преступления, взяв за основу такое понятие, как

степень тяжести деяния, выраженная в санкциях соответствующих статей. В

соответствии этим статья 15 УК РФ различает четыре категории преступлений:

1) преступления небольшой тяжести;

2) преступления средней тяжести;

3) тяжкие преступления;

4) особо тяжкие преступления.

Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные

деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное

уголовным законом, не превышает двух лет лишения свободы.

Преступлениями средней тяжести признаются умышленные и неосторожные

деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное

уголовным законом не превышает пяти лет лишения свободы.

Тяжкими преступлениями признаются умышленные и неосторожные деяния, за

совершение которых максимальное наказание, предусмотренное уголовным

законом не превышает десяти лет лишения свободы.

Особо тяжкими признаются умышленные деяния, за совершение которых

уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок

Страницы: 1, 2


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.